Понятие договора в гражданском праве — студенческий портал

  • Договор – это соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
  • Договоры можно классифицировать на следующие виды:
  • 1) возмездные и безвозмездные. В возмездном договоре исполнению своих обязанностей одним лицом противостоит встречное удовлетворение со стороны другой;
  • 2) консенсуальные (договор начинает действовать с момента его заключения), когда для возникновения обязательства достаточно соглашения между сторонами, и реальные (для вступления договора в силу простого соглашения мало), когда для возникновения обязательства помимо соглашения необходима передача вещи в натуре;
  • 3) односторонние (когда у одной стороны имеются только права, а у другой – только обязанности) и взаимные (каждая сторона имеет обязанности и права);

4) казуальные и абстрактные. В основе казуального договора лежит основание (кауза), т.е. из сделки видно какую цель она преследует. Абстрактное обязательство оторвано от своего основания.

Специфичную природу имеет так называемый публичный договор.

Публичным признаётся договор, заключённый коммерческой организацией и устанавливающий её обязанности по продаже товаров, выполнению работ и оказанию услуг, которые такая организация должна осуществлять по характеру своей деятельности в отношении каждого, кто к ней обратится (в частности, розничная купля-продажа, транспортные услуги, бытовой подряд, прокат и т.д.).

Ещё один специфический вид гражданско-правового договора – это договор присоединения.

Договор присоединения – это договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могут быть приняты другой стороной не иначе, как путём присоединения к договору в целом (например, договор пользования электрической или тепловой энергией).

Выделяют ещё один вид договора – предварительный. По нему стороны обязуются заключить в будущем договор, на условиях, предусмотренных предварительным договором; предварительный договор должен быть заключён в форме установленной для основного договора; он должен содержать существенные условия основного договора и срок, в который стороны обязуются заключить основной договор.

  1. Содержание гражданско-правового договора

Содержание договора – совокупность его условий, по которым достигнуто соглашение сторон.

К условиям относят: предмет, объект, цену договора, срок и место, ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора.

  1. Условия могут быть определены сторонами, законом, либо обычаями делового оборота.
  2. Выделяют следующие виды условий договора:
  3. 1) существенным – условия, по которым сторонам необходимо достичь соглашения (в противном случае договор будет считаться недействительным).
  4. 2) обычные – условия, не требующие согласования сторон;
  5. 3) случайные – условия, не характерные для договора данного вида.
  6. Существенные условия:
  7. — о предмете договора (предметом договора является то, на что направлен договор);
  8. — названные в законе;
  9. — по которым должно быть достигнуто соглашение сторон по заявлению одной из них.

Для каждого вида договора установлено своё сочетание существенных условий. Например, в договоре подряда к таким условиям относят предмет, цену договора и срок выполнения работы.

  1. Порядок заключения гражданско-правового договора

Заключение договора – это процесс подготовки, согласования и закрепления условий договора..

  • Можно выделить следующие стадии заключения договора:
  • 1) подготовительную (в этот период ведётся поиск надёжного партнёра, определяются лица, которые будут вести переговоры с ним, а также время и место переговоров);
  • 2) ведение переговоров между сторонами (относительно возможности заключения договора и его условий);
  • 3) оформление достигнутых соглашений.

Договор считается заключённым в момент получения лицом, направившим оферту, акцепта, т.е. согласия лица, получившего оферту, о её принятии.

  1. Оферта – предложение заключить договор. Такое предложение должно отвечать следующим обязательным требованиям:
  2. — быть адресованным конкретному лицу (лицам);
  3. — быть достаточно определённым;
  4. — выражать намерение сделавшего его лица заключить договор с адресатом, которым будет принято предложение;
  • — содержать указание на существенные условия, на которых предлагается заключить договор.
  • При этом оферта может быть как обычная, так и публичная.
  • Обычная оферта – это предложение заключить договор, адресованное одному или нескольким конкретным лицам.

Публичная оферта – предложение неопределённому кругу лиц, которое включает существенные условия будущего договора и в котором явно выражена воля оферента заключить договор с каждым, кто обратится по данному предложению, т.е. круг адресатов не определён.

Акцепт – это положительный и безоговорочный ответ лица, которому адресована оферта.

Для того чтобы договор был признан заключённым, необходим полный и безоговорочный акцепт, т.е. согласие лица, получившего оферту, на заключение договора на предложенных в оферте условиях (в виде действий, если иное не предусмотрено в оферте или законе). Главное, чтобы фактические действия были совершены в срок, предусмотренный для акцепта.

  1. Срок для акцепта устанавливается следующим образом.
  2. Когда в оферте определён срок: договор считается заключённым, если акцепт поступил в пределах срока.
  3. Когда в оферте срок не установлен: договор считается заключённым, если акцепт поступил до истечения установленного акцептом срока или в течение необходимого нормального для этого срока.
  4. При устной оферте (оферте без указания срока) договор считается заключённым, если акцепт заявлен немедленно.

Молчание – отказ от акцепта (если иное не следует из нормативного акта, обычаев делового оборота или прежних отношений сторон). Указание на молчание, как факта заключения договора, в оферте не имеет силы.

  1. Расторжение и изменение договора

Основаниями для расторжения (изменения) договора служат соглашение сторон, существенное нарушение договора либо иные обстоятельства, предусмотренные законом или договором. Расторгнуть или изменить можно такой договор, который признаётся действительным и заключённым.

Основаниями расторжения (изменения) договора являются:

1. Соглашение сторон, если иное не предусмотрено законом или договором.

2. Судебное решение по требованию одной из сторон. Суд выносит решение об изменении и расторжении в следующих случаях:

  • — при существенном нарушении условий договора другой стороной;
  • — при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, в этом случае необходимо наличие следующих условий:
  • а) стороны исходили из того, что такого изменения не произойдёт;
  • б) изменение вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть, не смотря на проявленные заботливость и осмотрительность;
  • в) исполнение договора без изменения его условий нарушило бы соответствующее договору соотношения имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что вправе была рассчитывать при заключении договора.
Читайте также:  Аудит основных средств - студенческий портал

3. Договор может быть расторгнут или изменён, когда одна из сторон реализует своё право, предусмотренное законом или договором, на односторонний отказ от договора (от исполнения договора).

Односторонний отказ от договора (от исполнения договора) возможен только в тех случаях, когда это прямо допускается законом или соглашением сторон.

Например, после истечения срока договора аренды он считается возобновлённым на неопределённый срок и каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не менее чем за 3 месяца.

Исполнение обязательства – лучший способ прекращения обязательств, поскольку в таком случае достигается главная цель обязательства.

Принципы исполнения обязательства (общие правила исполнения обязательства):

1) принцип надлежащего исполнения, т.е. обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а также с обычаями делового оборота или иными предъявляемыми требованиями.;

2) принцип реального исполнения, обязательства (исполнения в натуре), т.е. уплата штрафных санкций в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождает должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором;

  1. 3) принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства выражается в запрете одностороннего отказа должника от исполнения имеющихся обязанностей, а для договорных обязательств также в запрете одностороннего изменения их условий любым из участников. Нарушение данного запрета рассматривается как основание для применения мер ответственности;
  2. 4) принцип разумности, добросовестности и справедливости.
  3. Способ исполнения обязательства – порядок совершения должником действий по исполнению обязательства: представление предмета обязательства полностью или по частям непосредственно кредитору или через другое лицо, путём отправки предмета по почте либо путём вручения его лично.
  4. Место исполнения обязательства определяется либо в договоре, либо вытекает из закона: исполнение по передаче недвижимости производится на месте её нахождения, по перевозке груза – в месте его поставки кредитору, по денежному обязательству – в месте жительства истца.
  5. Срок исполнения обязательства определяется либо календарной датой, либо истечением периода времени, либо наступлением определённого события.
  6. Прекращение обязательств – погашение прав и обязанностей, составляющих содержание обязательств его участников.
  7. Основания прекращения обязательства – юридические факты, с наступлением которых закон или договор связывает прекращение обязательства.
  8. Способы прекращения обязательств:
  9. — исполнение обязательств;
  10. — зачёт встречного требования;
  11. — по соглашению сторон;
  12. — по инициативе одной стороны;
  13. — невозможностью исполнения (форс-мажор);
  14. — совпадением в одном лице должника и кредитора;
  15. — в связи со смертью физического лица;
  16. — в связи с ликвидацией юридического лица;
  17. — на основании издания акта органа государственной или муниципальной власти.
  18. Зачёт встречного требования – погашение полностью либо частично взаимных требований при условии, что требования однородны, а срок исполнения либо уже наступил к моменту зачёта, либо был определён до востребования.
  19. Не подлежат зачёту: обязательства, по которым истёк срок исковой давности; требования по возмещению вреда, причинённого жизни и здоровью граждан, по взысканию алиментов, по обязательству о пожизненном содержании и некоторые другие.
  20. Зачёт встречного требования является односторонней сделкой: для него достаточно заявления одной стороны.
  21. Прекращение обязательств по соглашению сторон осуществляется с помощью отступного, новации, прощение долга.

Прекращение обязательств по инициативе одной стороны возможно, когда такой отказ разрешается законом или договором. Оно может произойти по решению суда при существенном нарушении условий договора другой стороной (вызвавшей ущерб, в результате которого другая сторона лишается того, на что рассчитывала при заключении договора) и без вмешательства суда.

По общему правилу односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Прекращение обязательства невозможностью исполнения – невозможность исполнения, вызванная обстоятельствами, за которые ни одна сторона не отвечает – например, форс-мажорные обстоятельства.

Прекращение обязательств изданием акта органов государственной или муниципальной власти. В случае несоответствия акта закону суд может признать его недействительным.

Прекращение обязательств совпадением в одном и том же лице должника и кредитора возможно потому, что в таких случаях происходит правопреемство, в результате которого обязательства этих лиц аннулируются.

Прекращение обязательства смертью гражданина возможно в исключительных случаях, когда обязательства связаны с личностью либо должника, либо кредитора. По общему правилу обязательства не прекращаются смертью гражданина, а переходят по наследству к правопреемникам умершего лица.

Прекращение обязательств ликвидацией юридического лица происходит, как правило, потому, что при ликвидации юридического лица не происходит правопреемства. Исключением являются обязательства по требованиям о возмещении вреда, причинённого жизни и здоровью граждан, получивших увечья или профессиональные заболевания во время работы в ликвидируемом юридическом лице.

Рекомендуемые страницы:

Источник: https://poisk-ru.ru/s10813t4.html

Понятие договора в российском гражданском праве

АННОТАЦИЯ

Договор представляет собой одну из наиболее значимых явлений пра- вовой действительности. Данный документ используется в различных сферах общественной жизни. Однако появление договора традиционно связано с ре- гулированием гражданско-правовых отношений. Исторически, еще в Древ- нем Риме договор наряду с деликтами был признан в качестве основания возникновения обязательств.

В современных условиях, при развитии широкого спектра экономиче- ских отношений, имеется высокий уровень значимости договоров. При этом не представляет возможным представление о том, что существование совре- менного общества и его нормальное функционирование может осуществлять без наличия гражданско-правового договора, который является важнейшим инструментом согласования волеизъявлений.

Субъекты правоотношений посредством применения гражданско- правового договора при помощи самостоятельности устанавливают основные права и обязанности, конкретизируют и детализируют правовые нормы, восполняя при этом имеющиеся пробелы в российском законодательстве, что напрямую связано с установлением юридической связи между собой. Данная связь становится юридически значимой, учитывая то, что государство санкционирует ее посредством различных мер осуществляемого государственно- го воздействия (в т. ч. и мер государственного принуждения).

Вне зависимости от того, что учение о гражданско-правовом договоре имеет историческое прошлое своего возникновения, становления и развития, имеющаяся проблема продолжает характеризоваться недостаточной степенью изученности и разработанностью, в связи с чем общий интерес к ней сохраняется и по настоящее время.

Проблема определения понятия договора, выявления его сущности вызывала большой интерес для ученых с незапамятных времен, что обусловлено значением договора, который представляет собой важнейшее основание возникновения гражданских прав и обязанностей. Гражданско-правовой договор является предметом исследований как отечественной и зарубежной ци- вилистики, так и общей теории права.

Читайте также:  Характерные черты многоклеточных животных - особенности внутреннего расположения органов

Исследование существенно значимых для современного права проблем понятия, сущности и функций договора осуществляется в научных работах еще в дореволюционное время, что находит свое отражение в исследованиях Д.И. Мейер, С.А. Муромцева, В.М. Нечаева, И.А. Покровского, И.Н. Трепицына, Г.Ф. Шершеневич, а также в целом ряде работ исследователей совет- ского и современного периодов развития нашего государства.

К таким работам также можно отнести научные труды С.С. Алексеева, М.М. Агаркова, М.И. Брагинкого, В.В. Витрянского, Б.М. Гонгало, B.C. Ема, О.С. Иоффе, О.А. Красавчикова, К.И. Скловского, P.O. Халфиной, Б.Б. Черепахина и других исследователей.

Исторически сложилось, что еще на территории Древнего Рима были применены первые представления о договорных отношениях, как достаточно сложном многоаспектном понятии.

Древне-римские договоры (контракты) рассматривались одновременно и как основания возникновения правоотношения, в основе которых находят- ся определенные соглашения, и как сами правоотношения.

При этом важно отметить тот факт, что уже в тот период времени имела место определенная классификация этих договоров.

Были выделены контракты вербальные (уст- ные), литеральные, реальные и консенсуальные.

При изучении романно – германского права можно отметить, что договор рассматривался как регулирование имеющихся правовых отношений, которые были согласованы партнерами между собой или «возмездное или безвозмездное согласование воль, достигнутое двумя или более лицами при достижении правового результата». Исходя из представленного определения, в основе договора представлено соглашение между сторонами договора, которое может как предусматривать встречное предоставление, так и не предусматривать такового при своем практическом применении.

В статутном праве договор был рассмотрен как соглашение, которое подтверждается встречным предоставлением, т. е. договор в данном случае понимался как «необещательная» сделка или как осуществляемое возмездное соглашение. В другой интерпретации договор должен быть рассмотрен как обещание, которое подтверждено встречным предоставлением, т. е. как возмездная «обещательная» сделка.

Встречное предоставление имеет форму встречного обещания, форму предоставления юридической выгоды, несения юридического ущерба, а так же исполнения или начатого исполнения. Представленное понимание договора считается традиционным.

  • Вне зависимости от имеющихся различий напрашивается вывод о том, что обе эти трактовки предполагают наличие, как неотъемлемого реквизита в договорных отношениях, «встречного предоставления».
  • При осуществленном анализе основных подходов к правовому осмыслению теоретических аспектов проблемы договоров в Российской Федерации необходимо учитывать то, что правовая система возникает и развивается в четком соответствии с чертами национального менталитета.
  • Список литературы:

Источник: https://sibac.info/journal/student/88/167015

Термины по гражданскому праву. Образовательный портал — все для студента юриста

Содержание статьи
(навигация):

Рассматриваемые основные понятия гражданского права

Понятие гражданского права

Так что же такое Гражданское право? Существует две разные трактовки термина административное право. Поэтому в данном разделе мы Вам расскажем что такое административное право (его значение) как отрасль права и что такое административное право как наука (гражданско-правовая наука или цивилистическая наука).

Понятие Гражданского права, как отрасли права (основное определение)

Сначала раскроем понятие гражданского права с точки зрения отрасли права.

Термин «Гражданское право

» — это совокупность правовых норм, регулирующие имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие между субъектами гражданского права, которые основаны на равенстве сторон, а также экономической самостоятельности, в целях осуществления законных интересов каждого из них и организации экономических отношений в обществе.

Понятие Гражданского права права, как науки

А теперь раскроем понятие гражданского права с точки зрения науки (гражданско-правовая наука или цивилистическая наука). Термин Гражданское право как наука

— это совокупность понятий, взглядов, теорий, идей, мнений и представлений по поводу отрасли гражданского права, систематизированных в единое научное знание (учение).

Понятие, группы и виды источников гражданского права

В данном разделе мы решили объяснить Вам понятно и доступно, о пожалуй, одним из самых популярных запросов пользователей, это понятие источника гражданского права, группы и виды источников гражданского права.

Понятие Источника гражданского права

Термин (понятие) «Источники гражданского права

» — нормативные правовые акты и иные носители, содержащие нормы гражданского права.

Виды и группы источников гражданского права

Различают следующие виды источников гражданского права
:

  • законодательство
    (Конституция РФ ; ГК РФ и принятые в соответствии с ним иные федеральные законы (п. 2 ст. 3 ГК РФ); указы Президента РФ (п. 3 ст. 3 ГК РФ), постановления Правительства РФ (п. 4 ст. 3), нормативные акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти (п. 7 ст. 3) );
  • международные договоры, в которых участвует РФ
    ();
  • обычаи делового оборота и иные признанные законом обычаи
    ().

В свою очередь, их можно разделить на две группы источников гражданского права
:

  • нормативные правовые акты
    (законы, указы, постановления, инструкции, договоры);
  • правовые обычаи — источники ненормативного характера
    (обычаи делового оборота).

Понятие Предмет гражданского права

В данном разделе мы Вам объясним, что означает термин предмет гражданского права как науки и как отрасли права, а также подробно опишем, что входит в предмет гражданского права.

Понятие Методы гражданского права, как отрасли права (и их виды)

В предмет гражданского права входят
:

  • имущественные отношения
    включают в себя:

    • 1) Вещные
      (например, право собственности);
    • 2) Обязательственные
      (например, возникающие из договора купли-продажи, причинения вреда имуществу и т.д.).
  • личные неимущественные отношения, связанные с имущественными
    — это отношения, которые возникают по поводу использования объектов интеллектуальной собственности, в частности, произведений науки литературы и искусства, изобретений, промышленных образцов и др. Указанные объекты носят нематериальный (идеальный) характер и в результате их создания у автора возникают прежде всего неимущественные права. Так, автору книги принадлежат право авторства (право признаваться автором данного произведения), право на имя (право обнародовать произведение под своим именем, псевдонимом или анонимно) и другие. На основе личных неимущественных прав возникают права на использование объекта определенным способом (например, право на распространение, публичный показ и т.д.), право на получение вознаграждения.
  • личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными
    — это отношения, которые возникают по поводу нематериальных благ – неотчуждаемых прав и свобод человека (жизнь, здоровье, честь, достоинство, деловая репутация и др.) Их перечень дан в ст. 150 Гражданского кодекса РФ. Такие объекты не могут быть предметом сделок, не могут передаваться от одного лица другому. Личные неимущественные отношения, возникающие по поводу этих благ, не регулируются, а лишь защищаются гражданским правом (п. 2 ст. 2 Гражданского кодекса РФ). Так, например, при публикации в периодическом издании информации, порочащей честь, достоинство гражданина им могут быть применены такие способы защиты как обращение в суд с требованиями о компенсации морального вреда (ст. 151 Гражданского кодекса РФ), об опровержении порочащих сведений (ст. 152 Гражданского кодекса РФ) и другие.
Читайте также:  Философия в византии (iv—xv века) - студенческий портал

Понятие Предмет гражданского права, как науки

Также для интересующихся, раскроем понятие предмета гражданского права с точки зрения науки (гражданско-правовая наука или цивилистическая наука). Термин Предмет гражданского права как наука

— действующее гражданское законодательство и практика его применения, а также история его развития, и опыт гражданско-правового развития в зарубежных правопорядках.

Методы гражданского права (понятие и виды)

В данном разделе мы Вам объясним, что означает термин методы гражданского права как науки и как отрасли права, а также подробно опишем, какие бывают методы гражданского права (их виды).

Понятие Методы гражданского права, как отрасли права (и виды методов)

Как и обещали, раскроем понятие метода гражданского права с точки зрения отрасли права. Термин «Метод гражданского права

» — это совокупность приёмов и способов, при помощи которых нормы гражданского права регулируют отношения, возникающие между её субъектами.

Перечислим методы регулирования гражданско-правовых отношений или иначе методы гражданского права
:

  • методы дозволения
    ;
  • методы автономии сторон
    в пределах, установленных гражданским законодательством;
  • методы правонаделения
    , обусловленные принципом равноправия, имущественной самостоятельности и независимости сторон друг от друга и др.

Отраслевой метод правового регулирования общественных отношений раскрывается
в четырех основных признаках:

  • характер правового положения участников регулируемых отношений;
  • особенности возникновения правовых связей между ними;
  • специфика разрешения возникающих конфликтов;
  • особенности мер принудительного воздействия на правонарушителей.

А с учетом родовых и отраслевых особенностей
метод гражданского права характеризуется следующими признаками
:

  • юридическим равенством участников имущественных и личных неимущественных отношений
    , что означает отсутствие между этими участниками субординационных связей и наличие координационных связей, между участниками нет отношений власти и подчинения. Это основная гражданско-правовая характеристика метода гражданско-правового регулирования, она выражает его сущность и проходит через все институты гражданского права: равенство всех форм собственности, равенство правоспособности, равная защита и др.;
  • автономией воли участников гражданских отношений.
    Данный признак означает способность лица свободно формировать свою волю при реализации своей гражданской правоспособности, по своему усмотрению и в своем интересе приобретать и осуществлять свои гражданские права. Автономия воли может быть ограничена только в случаях, предусмотренных законом (например, юридическое лицо-монополист может быть понуждено к заключению договора через суд);
  • имущественной самостоятельностью участников
    , которая предопределена тем, что в условиях рыночной экономики, основанной на многообразии форм собственности, встречаются независимые и самостоятельные товаровладельцы. Данный признак предполагает, во-первых, имущественную обособленность участников, во-вторых, самостоятельность по использованию и распоряжению таким обособленным имуществом. Имущественная обособленность участников выражается в принадлежности им имущества на праве собственности, либо на праве хозяйственного ведения, либо на праве оперативного управления. На праве собственности имущество может принадлежать гражданам и большинству юридических лиц. На праве хозяйственного ведения имущество принадлежит государственным и муниципальным унитарным предприятиям. На праве оперативного управления оно может принадлежать государственным и муниципальным предприятиям, а также учреждениям, основанным на различных формах собственности. В зависимости от характера правоспособности и вида вещного права на обособленное имущество степень самостоятельности по использованию и распоряжению таким имуществом может быть различной (ст. 209, 294, 296, 297, 298 ГК РФ);
  • специфическими гражданско-правовыми способами и фор­мами защиты.
    В ст. 12 ГК РФ перечислены такие способы защиты и при этом указано, что защита гражданских прав может осуществляться и другими способами, предусмотренными в законе. Разнообразие гражданско-правовых способов защиты обусловлено разнообразием регулируемых отношений, при этом лицам в пределах, установленных законом, предоставлено право выбора способа защиты. В связи с тем, что в предмете гражданского права ведущее место занимают имущественные отношения, осо­бое место среди способов защиты занимают те, которые непосредственно направлены на устранение неблагоприятных имущественных последствий от нарушения гражданских прав (неустойка, убытки);
  • особенностями гражданско-правовой ответственности
    , которые выражаются в следующем: во-первых, она носит имущественный характер, во-вторых, выполняет компенсационную функцию, т.е. направлена на восстановление имущественного положения лица, пострадавшего от правонарушения, в-третьих, по общему правилу, причиненный ущерб возмещается в полном объеме, в-четвертых, применение гражданско-правовой ответственности инициируется лицом, чьи права были нарушены, в-пятых, гражданско-правовая ответственность может быть реализована во внесудебном порядке по соглашению сторон.

Понятие Методы гражданского права, как науки (и виды методов)

Также для интересующихся, раскроем понятие метода гражданского права с точки зрения науки (гражданско-правовая наука или цивилистическая наука). Термин Методы гражданского права как науки

— это приемы, способы, подходы, другие разнообразные возможные меры, используемые наукой для осуществляемого ею познания своего предмета с целью получения определенных научных результатов.

Перечислим методы гражданского права как науки
:

  • методы философского характера
    (материалистические методы познания общественного развития, основанные на признании его объективности и известной закономерности);
  • метод системного анализа
    (рассмотрение конкретного явления в качестве системы — определенной формы организации, в которой составные части функционируют с известной единой (общей) целью);
  • метод комплексного анализа
    (одновременное использовании для решения конкретной задачи научного инструментария, применяемого несколькими различными науками, а также изучение соответствующего правового явления не изолированно, а во взаимосвязи с другими правовыми явлениями, как производными от него, так и породившими его.);
  • метод сравнительного правоведения
    (изучение и использование правового регулирования сходных отношений в различных правопорядках и правовых системах);

Источник: https://www.beautyishop.ru/shtrafy-gibdd/terminy-po-grazhdanskomu-pravu-obrazovatelnyi-portal—vse-dlya-studenta/

Ссылка на основную публикацию